Москва, Комитет за гражданские права
октябрь 2016 года 
Рекомендации круглого стола
«Институт уголовного проступка, как возможный механизм защиты прав человека».

Формальность большинства составов диспозиций статей уголовного  законодательства требует от законодателя и правоприменителя дифференцированного подхода к противоправному поведению.  Это, в свою очередь, требует выделения в качестве самостоятельного  института уголовного проступка. 
Российское право знает понятие уголовного проступка, по меньшей мере, с 18 века. Понятия  «преступление»  и  «проступок» вводится при Петре Первом. 

В 1782 году был принят  Устав  благочиния,  согласно которому лица, совершившие значительные правонарушения, направлялись в суд для определения им меры наказания, апо  малозначительным  нарушениям  окончательное  решение  принималось  в полиции.  Дальнейшее закрепление уголовного  проступка происходит  в  Своде  законов  Российскойимперии  1832  года. В  ст.1  Свода  законов   преступления  определялось, как деяние,  запрещенное  законом  под  страхом  наказания,  а  в  ст.  2 приводилось  определение  маловажных  преступлений  и  проступков  как деяний,  запрещенных  под  страхом  легкого  телесного  наказания  или полицейского  исправления.  

В  принятом в 1845  году   Уложении  о  наказаниях  уголовных  и исправительных,  говорилось, что всякое нарушение  закона,  через  которое  посягается  на  неприкосновенность  прав власти  верховной  и  установленных  ею  властей,  или  же  на  права  или безопасность  общества  или  частных  лиц  –  есть  преступление  (ст. 1 Уложения). Нарушение правил, предписанных для охранения определенных законом  прав  и  общественной  или  же  личной  безопасности  или  пользы, именовалось проступком (ст. 2 Уложения). 
Таким  образом,  Свод  законов  Российской  империи  устанавливал различие  между  преступлением  и  проступком  по  тяжести  наказания,  а Уложение  –  по  объекту  посягательства.  Преступление  характеризовалось повреждением  объекта,  охраняемого  законом,  а  проступок  –  нарушением закона,  охраняющего  благо.  Проступки наказывались только исправительными наказаниями, которые  отличались от уголовных.  

Однако в  редакциях Уложения 1866 и  1885  годов  различие  между  преступлением  и  проступком  было исключено из Общей части, а понятие уголовного проступка было перенесено в   Устава о  наказаниях,  налагаемых  мировыми  судьями,  принятого в 1864 году. 

В  Уголовном  уложении  1903  года законодатель разграничивает преступные деяния на три категории:  тяжкие  преступления,  преступления  и  проступки.  Отнесение деяния к той или иной категории определялось наказанием. Максимальным наказанием за проступки были арест  или  денежная пеня.

Однако Уголовный  кодекс  РСФСР  1922  года  отказался  от  законодательногозакрепления  трех  категорий  уголовно-наказуемых  деяний,  введенных Уголовным уложением 1903  года.  Однако малозначительные деяния, фактически те же самые проступки, могли рассматриваться народным  судьей единолично,  а для преступлений направленных против установленных рабоче-крестьянской властью  основ  нового  правопорядка  или  признаваемые  ею  наиболее опасными был установлен нижний  предел наказания, а для  всех  остальных  преступлений – верхний.  Такой же подход был использован и в Уголовном Кодексе РСФСР 1926 года. 

В 1926 году на VI съезде деятелей юстиции было внесено предложение о разделении  преступлений на 3  категории  в зависимости  от тяжести наказания.  Третья  категория  должна  была  быть  представлена  социально  вредными деяниями, за которые наказание в виде лишения свободы предусматривалось до  двух  лет  либо  другое  более  мягкое  наказание. В свою очередь преступления третьей категории  подразделялась  напреступления,  за  которые  применялись  исключительно  меры  морального воздействия,  социально  вредные  действия,  за  которые  наряду  с  мерами общественного  воздействия  применялись  бы  принудительные  работы  идругие  наказания  без  лишения  свободы,  преступления,  закоторые  наряду  с  лишением  свободы  до  одного  года  или  наказанием  без лишения  свободы  в  обязательном  порядке  применялись  бы  ссылка  с запрещением  возвращаться  в  данную  социальную  среду.  Однако данноепредложение  не  было  принято.

В Уголовных Кодексах  союзных республик 1959-1961 годов получает развитие институт преступлений, не представляющего большой опасности большой  общественной  опасности.  Данный институт предусматривал освобождение  лица  от  уголовной  ответственности  и  наказания  с передачей  виновных  на  поруки  (ст.  52  УК  РСФСР), с передачей дела в товарищеский суд.

8  февраля  1977  года  была  предпринята  попытка  законодательно закрепить  уголовные  проступки:  Указом  Президиума  Верховного Совета  СССР  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  уголовное законодательство Союза ССР» была установлена возможность  применения мер административной ответственности за преступления, не представляющие большой общественной опасности, однако из  УК  РСФСР  термин  «малозначительные  преступления»  был  исключен. Выборочные  исследования,  проведенные  в  тот период,  свидетельствовали  о  том,  что  в  отношении  более,  чем  90%  лиц процедура осуществлялась внесудебным порядком, это означало, что их вина в  совершении  преступления  судом  не  устанавливалась, а каждое второе решение  принималось  должностным  лицом  со  средним  специальным юридическим образованием либо не имеющим  опыта  работы в правоохранительных органах.

С делами небольшой степени тяжести была связана и упрощенная форма досудебного производства, которая первоначально была введена УПК 1922 г. в виде такназываемых дежурных камер и судебных приказов. По 
делам о некоторых преступлениях народный судья единолично вслучае бесспорности нарушения постановлялприговор судебным приказом, который выносился без вызовасторон, т.е. без судебного разбирательства, но явившиеся на суд обвинитель и подсудимый допускались кдаче объяснений в случае их о том просьбы. Однако в силу ряда недостатков в применении иразвернувшейся дискуссии вокруг допустимости упрощения судопроизводства эти формы не получилидолжного развития и к середине 30-х гг. фактически перестали действовать. 

По пути введения института уголовного проступка пошло в настоящее время большинство стран. 

Так, в уголовном законодательстве  Казахстанауголовным проступком - признается совершенное виновно деяние (действие либо бездействие), не представляющее большой общественной опасности, причинившее незначительный вред либо создавшее угрозу причинения вреда личности, организации, обществу или государству.

Свод законов США (§ 1 ч. I разд. 18) относит любое посягательство, за которое не может быть назначено тюремное заключение на срок более года, к классу мисдиминоров, за исключением незначительных посягательств (по иной терминологии — мелких нарушений или уголовных проступков), которые могут наказываться тюремным заключением на срок не более шести месяцев или штрафом до 5 тыс. долл. — в отношении физического лица и 10 тыс. дол. — в отношении иного лица. В целом уголовные проступки (такие, как появление в нетрезвом виде в общественном месте, проституция, развратное поведение, бродяжничество, нарушение спокойствия и т.п.) составляют значительную долю в общем числе совершаемых уголовных правонарушений. 
Мисдиминоры делятся на  два или три степени. Мисдиминор класса А наказывается тюремным заключением от 6 месяцев до 1 года, а мисдиминор класса В — от 30 дней до 6 месяцев.

В УК Германии уголовные проступки караются а срок менее 1 года тюремного заключения или штрафом. 

В УК Франции уголовные деяния делятся на преступления, проступки и нарушения. Для уголовного проступка предусмотрено до 10 лет лишения свободы или иное наказание, аштраф или иное наказание для нарушения. Наказания за нарушения называются уголовными, за проступки – исправительными, за нарушения – полицейскими. При этом преступлением может только умышленное деяние. Кроме того, покушение на преступление обычно наказуется, на проступок.

Участники круглого стола рекомендуют: 

1)             Ввести в Уголовный Кодекс и Уголовно-процессуальный Кодекс РФ понятие «уголовного проступка», как деяния, занимающее промежуточное место между уголовным преступлением  и административным правонарушением. 

2)       Предусмотреть, что уголовным проступком могут быть признаны:
- преступление небольшой  или средней тяжести, не связанные с применением насилия в отношении личности, если суд  придет к выводу о необходимости назначить арест на срок до 60 суток, либо принудительные работы, либо обязательные работы; 
- преступления, не являющиеся особо тяжкими, не повлекшие тяжких последствий, совершенные лицом, впервые привлеченным к уголовной ответственности, если согласие на отношение деяния к категории уголовных проступков дал потерпевший.   

3) Отнести к уголовному проступку следующие деяния: 
- неквалифицированную кражу или грабеж на сумму до 20 тысяч рублей, не повлекшие значительного ущерба, если обвиняемым возмещен причиненный вред, либо при пресечении деяния на стадии приготовления или покушения; 
- оскорбление представителей органов власти (ст. 319 УК РФ); 
- неоднократное  нарушение порядка проведения массовых мероприятий (ст. 212-1 УК РФ);
- хранение наркотических средств в значительном размере. 

4) Сохранить при применении института уголовного проступка те же процессуальные права для обвиняемых, что предусмотрены действующим УПК РФ, включая право на защиту и на обжалование.

5) Ввести для лиц, привлеченных к ответственности за совершение уголовного проступка:
- запрет на занятие определенным видом деятельности в качестве самостоятельного и одного из основных видов уголовного наказания;
- отбывание наказания в тюрьме выходного дня;
- заглаживание причиненного вреда;
- посещение курсов коррекции поведения 

7) Через год после введения института уголовного проступка провести мониторинг эффективности применения данного института, в т.ч. в части: 
- влияния на уровень преступности; 
- снижения государственных расходов и нагрузки на УИС  

Оригинал